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      1. 【吳鉤】宋朝有沒有“零口供”定罪?

        欄目:鉤沉考據(jù)
        發(fā)布時間:2019-01-08 15:40:50
        標簽:宋朝、零口供
        吳鉤

        作者簡介:吳鉤,男,西歷一九七五年生,廣東汕尾人。著有《宋:現(xiàn)代的拂曉時辰》《知宋:寫給女兒的大宋歷史》《宋仁宗:共治時代》《風雅宋:看得見的大宋文明》《宋神宗與王安石:變法時代》等。

        宋朝有沒有“零口供”定罪?

        作者:吳鉤

        來源:作者授權 儒家網(wǎng) 發(fā)布

        ? ? ? ? ? 原載于 《南方周末》

        時間:孔子二五六九年歲次戊戌臘月初二日甲辰

        ? ? ? ? ? 耶穌2019年1月7日

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        中國傳統(tǒng)司法制度有一個頗受人詬病的地方,就是過于重口供,為取得犯人認罪的供詞,允許用刑訊逼供。而刑訊逼供的口子一旦打開,濫刑幾乎無可避免。費孝通先生的《鄉(xiāng)土中國》對此有幽默的描述:“在舊小說上,我們常見的聽訟,亦稱折獄的程序是:把‘犯人’拖上堂,先各打屁股若干板,然后一方面大呼冤枉。父母官用了他‘看相’式的眼光,分出那個‘獐頭鼠目’,必非好人,重加呵責,逼出供狀,結(jié)果好惡分辨,冤也伸了,大呼青天?!@種程序在現(xiàn)代眼光中,會感覺到?jīng)]有道理,但是在鄉(xiāng)土社會中,這卻是公認正當?shù)?。否則為什么這類記載,包公案、施公案等能成了傳統(tǒng)的最銷書呢?”

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        然而,如此審案程序,只能說是寫“舊小說”之市井文人的想象,不可能是國家司法的制度設計,也不是真實的司法情景。中國古代雖說允許刑訊,但法律對于刑訊的使用其實有著嚴格的限制,尤以唐宋時期的“拷囚之法”最為周密?!短坡墒枳h》與《宋刑統(tǒng)》均規(guī)定:一名嫌犯不管庭審多少次,刑訊最多只能三次;兩次刑訊之間須相隔二十日以上;刑訊只限用杖,杖笞的總數(shù)不得超過二百;嫌疑人所犯若是杖罪,則刑訊的杖笞數(shù)不得超過其罪罰之數(shù);嫌疑人三度刑訊仍然拒絕招供,必須保釋(犯盜、殺重罪之人除外)。

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        宋朝立國,對刑訊的條件限制更為嚴格。宋太祖曾下詔:“諸州獲盜,非狀驗明白,未得掠治?!痹跊]有佐證的情況下,不得對嫌犯用刑。太祖立法的本意,大概是為防止司法官濫刑,因為“時天下甫定,刑典弛廢,吏不明習律令,牧守又多武人,率意用法”。

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        不過,這一立法卻帶來了一個悖論:如果“狀驗明白”、證據(jù)確鑿,那又為什么還要逼問犯人口供呢?宋真宗大中祥符年間的一道詔令也許可以回答這個疑問:“自今獲賊,如贓伏露驗,事實顯白,而拒抗不即承引及隱蔽徒伴者,許量拷訊,數(shù)勿過二十?!笨接嵉哪康闹?,是為了審問出共同犯罪的同伙、破案的線索。

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        應該說,傳統(tǒng)司法確實重口供,但相較之下,宋人更重證據(jù)。宋代也是司法證據(jù)制度得到空前發(fā)展的時代,誕生了《洗冤錄》這樣的司法檢驗學著作?!断丛╀洝返淖髡摺纤翁嵝坦偎未忍岢觯骸蔼z事莫重于大辟,大辟莫重于初情,初情莫重于檢驗?!苯袢艘詾榭诠┦莻鹘y(tǒng)司法的“證據(jù)之王”,但宋慈顯然不這么認為。檢驗所得的法醫(yī)報告,其實是比口供更加重要的定罪證據(jù)。

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        一本宋代的州縣行政—司法指南書《州縣提綱》告誡審案的州縣官:“凡事有涉疑似者,雖其辭已伏,亦須察之以緩,或終于疑罪須當從輕?!庇锌诠┒C據(jù)不足,不可以定罪,只能按“疑罪從輕”的原則作出裁決。

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        那么有證據(jù)而無口供呢?按《唐律疏議》與《宋刑統(tǒng)》的規(guī)定,“若贓狀露驗,理不可疑,雖不承引,據(jù)狀斷之?!币馑际钦f,如果犯罪證據(jù)確鑿,能夠排除合理懷疑,那么即便犯人拒不招供,法官也可以根據(jù)證據(jù)作出判決,這叫做“據(jù)狀定罪”。換言之,唐宋時期的司法已在一定程度上突破了從前的“據(jù)供定罪”模式。

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        《宋史?張近傳》記載了宋代的一起“據(jù)狀定罪”案:前副宰相呂惠卿之弟呂溫卿,因為胡作非為,“以不法聞”,大理寺正張近“受召鞫治”。哲宗皇帝告訴他:“此出朕命,卿毋畏惠卿?!睆埥f:“法之所在,雖陛下不能使臣輕重,何況惠卿也?”審訊時,呂溫卿一言不發(fā),擺出“我有權保持沉默”的架勢,始終“不肯置對”。但本案證據(jù)確鑿,“溫卿所坐明白”,法官張近又考慮到“倘聽其蔓詞,懼為株連者累”,也就沒有要求呂溫卿招供。在請示皇帝許可之后,最后“以眾證定其罪”。這是發(fā)生北宋的一個承認犯人“沉默權”、以“零口供”定罪的案例。

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        由于《宋刑統(tǒng)》有“雖不承引,據(jù)狀斷之”之規(guī)定,我們相信宋代還應該出現(xiàn)過其他一些“零口供”定罪的判例。不過,應當承認,“據(jù)供定罪”還是當時主流的判決模式。我們也不能苛責宋人為什么不將“零口供”列為普遍的司法原則,以一千年前的刑偵技術,絕對無法做到“零口供”。同時期的西方司法雖然不怎么重視口供,卻不能不忍受更荒謬的“神判”,一個人有罪或無罪,取決于上帝;說破了,其實就取決于運氣。

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        但中國傳統(tǒng)司法制度的發(fā)展也確有令人遺憾之處,那就是唐宋時期萌發(fā)的證據(jù)重于口供的文明趨勢,未能在后來的明清時代發(fā)展下去。《大明律》與《大清律》均刪去“雖不承引,據(jù)狀斷之”的條款;同時補充規(guī)定“凡諸衙門鞫問刑名等項,必據(jù)犯者招草以定其罪”,又回到唐宋之前的“口供至上主義”舊路。

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        而且,唐宋法律對刑訊的種種條件限制,也被《大明律》刪得干干凈凈;同時“拶指”、“夾棍”等以前列為非法的拷訊刑具也得到官方的認可。因此,刑訊逼供在明清時期無可避免地出現(xiàn)了泛濫之勢,誠如清末法學家沈家本所說:“《唐律》于拷囚之法甚詳,《明律》概行刪去,遂無節(jié)度,遇有疑難之案,仁厚者束手難行,暴戾者恣意捶打,枉濫之害,勢所不免?!钡膊恢寥缗f小說所寫:“把‘犯人’拖上堂,先各打屁股若干板”。

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        責任編輯:姚遠

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